普陀區(qū)桃浦刑事律師關(guān)于“二人以上輪奸”的界定及加重處罰的根據(jù),發(fā)表如下看法:
(1)西方的新法理論之所以認為“輪奸”的行為人可以包括狹義的共犯(教唆犯和幫助犯)甚至共謀共同正犯,只要一人奸淫既遂就整體成立“輪奸”的既遂,原因在于,其刑法中“二人以上當(dāng)場共同犯…”或“二人以上共同犯之者”并非嚴格意義上的“輪”奸的規(guī)定,為他人實施強奸行為望風(fēng)的,也不失為“二人以上當(dāng)場共同犯…”或“二人以上共同犯之者”。而我國大陸刑法明文規(guī)定的是二人以上“輪”奸,既為“輪”奸,當(dāng)然得輪流(包括同時)實施奸淫行為,因此,只有一人實施奸淫行為,不能謂之二人以上“輪奸”。
(2)在我國現(xiàn)行刑法中“二人以上輪奸的”不是從重處罰的情節(jié),而是一種加重處罰情節(jié),最重能判處死刑,若只有一人實際實施奸淫行為,根據(jù)罪刑相適應(yīng)原則,不宜認定為“輪奸”。
?。?)適用輪奸的法定刑,不僅被害女性客觀上遭受了輪流奸淫的法益侵害,而且因為輪奸行為人往往存在意思的溝通、強化和行為的分擔(dān),使得行為人更加膽大妄為,強奸行為也更易得逞。因此,成立“輪奸”不僅要求被害女性客觀上遭受了輪奸的法益侵害,而且要求行為人具有共同強奸的故意(而不必要求一開始就具有輪奸的故意)。
(4)“認定是否屬于輪奸,不能僅憑時間的長短,而要考察時間的連續(xù)性。只要兩名或多名男子具有輪流奸淫同一婦女的共同故意,在較長時間內(nèi)對一名婦女實施控制,即使時間間隔較長,甚至不在同一地點實施奸淫行為,由于對婦女實施的時間是連續(xù)性的,應(yīng)視為在同一時間段內(nèi)的輪奸行為。”
?。?)若維持傳統(tǒng)上對“強奸”的界定,即男性生殖器插入女性生殖器,則需要至少有兩名以上的男子親自實施奸淫行為,方可能成立輪奸,但如果我們借鑒其他國家和地區(qū)的做法,把肛交、口交,甚至把身體的其他部位(如手指)或者器物(如人造陽具)插入他人生殖器、肛門的行為也視為強制“性交”(強奸),則不僅一男一女,甚至二女都可能實施奸淫行為而成立輪奸,因此,輪奸的主體應(yīng)否限定為至少具有兩名男子,完全取決于對“強奸”的界定。
?。?)即便沒有共同強奸的故意,只要行為人支配了輪奸的犯罪事實,仍有可能認定為輪奸。例如,行為人甲不僅本人奸淫了被害女性,還同時利用不具有刑事責(zé)任能力的男精神病人乙奸淫該被害人的,甲的行為也不失為“輪奸”。同樣,女行為人丙利用兩名男精神病人輪流或同時奸淫被害女性的,對丙也能認定為輪奸。
?。?)簡單地認為“二人以上輪奸”屬于強奸罪的共同正犯未必妥當(dāng),因為,將共犯人分為正犯(包括直接正犯、間接正犯、共同正犯)與狹義的共犯(教唆犯和幫助犯)是以分工分類法為基礎(chǔ)的德國、日本等大陸法系國家的分類,而我國共犯人是以作用分類法為基礎(chǔ)分為主犯、從犯與脅從犯,與采用正犯·共犯的二元犯罪參與體系具有明顯的不同,而且,正犯與共犯的區(qū)分日益呈現(xiàn)出實質(zhì)化的傾向,不僅未參與實行行為的所謂共謀共同正犯能認為是正犯,而且望風(fēng)等傳統(tǒng)意義上的典型幫助犯行為,也極有可能評價為正犯。從一定意義上講,其正犯已經(jīng)相當(dāng)于我國共犯人中的主犯,而未必就是實行犯。因此,與其說“二人以上輪奸”屬于共同正犯類型的強奸,倒不如說是一種共同實行犯類型(至少有兩名共同實行犯)的強奸。
綜上,普陀區(qū)桃浦刑事律師以為,我們可以大致認為所謂“二人以上輪奸”,在性質(zhì)上屬于強奸罪的共同實行犯,是二人以上在同一時間、同一地點或者在較近的一段時間、一定場所基于共同強奸同一婦女或者幼女的故意而輪流(包括同時)實施了奸淫行為的情形。
具體問題的處理:
具有刑事責(zé)任能力的人與不具有刑事責(zé)任能力的人輪奸的處理
“共同犯罪是一種違法形態(tài),共同犯罪的立法與理論只是解決違法層面的問題,而不解決責(zé)任層面的問題……十六周歲的甲與十三周歲的乙共同輪奸婦女丙,只要意識到共同犯罪是一種違法形態(tài),就會得出二人成立共同正犯的結(jié)論,即屬于輪奸(乙只是因為沒有責(zé)任能力而不對之定罪量刑)。因此,對甲應(yīng)當(dāng)適用輪奸的法定刑,而不是適用一般強奸罪的法定刑。”
因此,具有刑事責(zé)任能力的人與不具有刑事責(zé)任能力可以成立輪奸的共犯,進而對具有刑事責(zé)任能力的人適用“輪奸”的法定刑。 上海普陀區(qū)刑事犯罪律師事務(wù)所