天山刑辯律師談為何不宜動用刑法打擊毒販媽媽

        日期:2021-11-28 關(guān)鍵詞:長寧區(qū)刑辯律師,毒販媽媽,上海長寧區(qū)刑事律師事

          上海市長寧區(qū)38歲的母親劉某&(化名),其幼子賈某昌罹患一種罕見少有的癲癇疾病,嬰兒癲癇伴游走性局灶性發(fā)作(EIMFS)。在多名醫(yī)生介紹下,劉某&開始購買一款名為氯巴占的藥物。但該藥屬于國家管制第二類精神藥品名單,劉某&和病友們不得不從代購者手中購藥。2021年7月,劉某&幫一名代購者代收了海外購買的氯巴占。結(jié)果,劉某&因“走私、運輸、販賣毒品罪”,被檢察機關(guān)以“犯罪情節(jié)輕微”為由不予起訴。劉某&同案人員另有四人,分別為代購者“河馬冰河”以及其他三名幫助代購者收氯巴占包裹的患兒母親。代購者因“走私、運輸、販賣毒品罪”被中牟縣檢察院提起公訴;其他三名媽媽,均“自愿簽署認罪認罰具結(jié)書”,被檢方認定“走私、運輸、販賣毒品罪”,因犯罪情節(jié)輕微不予起訴。
         

          這個案件讓我想到了多年前的趙某永案件,也就是電影《我不是DRUG神》的原型。

          

          客觀來說,檢察機關(guān)還是體現(xiàn)了一定的司法擔(dān)當(dāng)。從實際效果來說,不予起訴就意味著案件不再交付人民法院審判,刑事訴訟程序已然終止,這也算是具有一定現(xiàn)實合理性的寬宥之舉。根據(jù)《刑事訴訟法》第177條的規(guī)定,不起訴有三種情況:一是法定不起訴,也即無罪不起訴,人民檢察院認為犯罪嫌疑人依法不應(yīng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定;二是酌定不起訴,也即相對不起訴,對于犯罪情節(jié)輕微,依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的,人民檢察院可以作出不起訴的決定;三是證據(jù)不足不起訴,對于補充偵查的案件,人民檢察院仍然認為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,可以作出不起訴的決定。但是,酌定不起訴,在性質(zhì)上依然認為屬于犯罪,只是因為犯罪情節(jié)輕微,定罪免刑;在法律上,對被不起訴人所實施的行為,依然進行了否定性法律評價。然而,劉某&等人的行為真的構(gòu)成毒品犯罪嗎?這涉及對犯罪本質(zhì)的認識。
         

        天山刑辯律師談為何不宜動用刑法打擊毒販媽媽
         

          1、有罪還是無罪:行為正義和結(jié)果正義的界定

          長您天山刑辯律師提示刑法第13條規(guī)定:“一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。”可見,犯罪是危害社會的行為,也即具有社會危害性,如果情節(jié)顯著輕微危害不大的,那就不是犯罪,無罪無罰。顯然,檢察機關(guān)的酌定不起訴,援引的是刑法第37條,而非刑法第13條。“情節(jié)顯著輕微”和 “情節(jié)輕微”不僅僅是語詞的不同,它在性質(zhì)和后果上都有本質(zhì)性的區(qū)別。在有些地方,對于酌定不起訴的人,公安機關(guān)是不會出具無犯罪記錄證明書的。但是,對情節(jié)顯著輕微、不構(gòu)成犯罪的行為,公安機關(guān)則必須出具無犯罪記錄證明書。這和刑法第37條規(guī)定的免于處罰中所說的情節(jié)輕微形成了鮮明的對比,“對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的,可以免予刑事處罰,但是可以根據(jù)案件的不同情況,予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失,或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。” 犯罪情節(jié)輕微,定罪免罰。

         

          那么,什么叫做社會危害性呢?這是刑法中的超級概念,眾說紛紜。在哲學(xué)上存在行為正義和結(jié)果正義的爭論,在刑法中也不例外。一種觀點認為,犯罪的行為本身就是錯誤的,因為違反了規(guī)范,行為本身就是沒有價值的,行為不法,專業(yè)術(shù)語是行為無價值。另一種觀點認為,犯罪的結(jié)果具有危害性,侵犯了法律所保護利益,也即法益,在結(jié)果上是沒有價值的,結(jié)果不法,專業(yè)術(shù)語自然是結(jié)果無價值。孰是孰非,一時很難說清楚。但是,在世界范圍內(nèi),這兩種立場開始慢慢地走向融合,一元論的觀點更多地只在邏輯上具有智力游戲的意義。無論是徹底的行為無價值,還是徹底的結(jié)果無價值,都無法單獨作為不法論的基石。因此,二元論是一種基于經(jīng)驗的合理選擇。這種學(xué)說認為,行為不法和結(jié)果不法在認定犯罪時具有同等重要的地位。

          

          對于自然犯,行為不法首先要行為違反道德規(guī)范,具備道德不法,道德規(guī)范所鼓勵的行為不可能是犯罪。在此前提下,再進行結(jié)果無價值的法益篩查。一種道德所譴責(zé)的行為不一定是犯罪,但一種道德所鼓勵的行為一定不是犯罪。但是,對于像走私這種法定犯,行為不法所說的違反規(guī)范,顯然不是道德規(guī)范,而是行政法規(guī)范。在此前提下,還需要考慮結(jié)果不法,也即嚴重的法益侵犯性。一般說來,犯罪可以分為自然犯和法定犯,前者是嚴重違反倫理道德的行為,自然而然就是犯罪的行為,殺人、放火、搶劫、強奸,任何文明國家都會認為是犯罪。后者則是反倫理性不強,只是因為國家的法律規(guī)定而使得它成為了犯罪,比如說走私罪。張三遭遇強奸,拼命反抗,失手將歹徒殺害,即便認為這種行為弊大于利,侵犯了法益,因為生命權(quán)高于性權(quán)利,但它在道德生活并不值得譴責(zé),甚至是值得鼓勵的,所以不構(gòu)成犯罪。

         

          上海長寧區(qū)刑事辯護律師提出法益,也就是法律所保護的利益,包括個人利益(如生命權(quán)、財產(chǎn)權(quán))、社會利益(如社會秩序)、國家利益(如國家安全)。但是,考慮到社會利益和國家利益有一定的模糊性,為了避免刑罰權(quán)的濫用,法益理論認為,刑法只保護最重要的法益,超個人的法益必須能夠還原為無數(shù)個人的人身、財產(chǎn)等重要個人法益的集合,才能為刑法所保護。也許有人會說,行政處罰不也要考慮法益侵害嗎?是的,但它們的程度是不同的。即便認為行政不法和刑事不法都侵犯了法益,但單純的行政不法只要違反行政法規(guī)就推定侵犯了抽象的行政利益,而刑事不法則需要侵犯某種具體的法益,這種法益可以還原為對具體個體生命、身體等法益的威脅,按照社會一般生活經(jīng)驗會讓普通民眾感覺到法益受到了威脅。但是,兩者在性質(zhì)上的不同在于:單純的行政不法只需要具備規(guī)范違反性,也即只需要違反行政管理秩序就可以進行行政處罰;但是,刑事不法還需要具備嚴重的法益侵害性。可見,對于法定犯,行政不法和刑事不法的在規(guī)范違反上具有相同性,兩者都違反了行政法規(guī)范,絕對不應(yīng)該存在符合行政法規(guī)范的行為,卻在刑法上是犯罪的現(xiàn)象。

          

          

          2、法治的細節(jié):在具體案件中如何體現(xiàn)?

          一個非常經(jīng)典的案例,就是王力軍收購玉米案。王力軍從事玉米經(jīng)銷,從農(nóng)民處收購玉米,但他并未辦理糧食收購許可證。根據(jù)《糧食收購資格審核管理暫行辦法》,“凡常年收購糧食并以營利為目的,或年收購量達到50噸以上的個體工商戶,必須取得糧食收購資格”。王力軍后被舉報。一審法院判決王力軍構(gòu)成非法經(jīng)營罪,理由是違反國家法律、行政法規(guī)規(guī)定,未經(jīng)糧食主管部門許可,非法收購玉米,判處其有期徒刑1年,緩刑2年。該案引起廣泛關(guān)注,后經(jīng)最高人民法院就此案做出再審決定。再審法院認為,在本案中,王力軍從糧農(nóng)處收購玉米賣予糧庫,沒有嚴重擾亂市場秩序,且不具有與刑法規(guī)定的非法經(jīng)營罪前三項行為相當(dāng)?shù)纳鐣:π?,不具有刑事處罰的必要性,改判王力軍無罪。后來,此案入選當(dāng)年的“全國十大法治案例”。
          

          又如,《刑法》第344條規(guī)定的危害國家重點保護植物罪,該罪的前提也需要違反國家規(guī)定,在司法實踐中有大量的采伐枯死的珍稀樹木而被刑罰的案件,這也屬于沒有正確區(qū)分行政不法與刑事不法在法益侵犯上的不同?!渡址ā返?0條規(guī)定:“國家保護古樹名木和珍貴樹木。禁止破壞古樹名木和珍貴樹木及其生存的自然環(huán)境。”《野生植物保護條例》第16條規(guī)定,采集珍貴野生植物必須向有關(guān)部門申請。行政法規(guī)關(guān)于采集野生植物必須辦理證件的規(guī)定,依然是為了行政管理的方便;但是,刑法所規(guī)定危害國家重點保護植物罪的法益,顯然還有保護珍稀植物的物種安全,砍伐枯死的珍稀樹木即便具備行政不法,也不可能具備刑事不法。

          以非法行醫(yī)罪為例,其中的“非法”,即違反《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》第39條的規(guī)定。該條既有追究行政責(zé)任,也有追究刑事責(zé)任的規(guī)定。作為行政不法的規(guī)范違反性,只是維護醫(yī)師的管理秩序。因此,只要沒有取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人非法行醫(yī),或者未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開辦醫(yī)療機構(gòu)行醫(yī)都可以進行行政處罰。但是,非法行醫(yī)罪的法益侵犯,必須還原為民眾的身體健康。換言之,如果一種非法行醫(yī)的行為不可能侵犯民眾的身體健康,那么就不具備法益侵犯,自然不得發(fā)動刑罰權(quán),行政不法與刑事不法存在質(zhì)的區(qū)別。這也是為什么2008年的司法解釋曾認為“個人未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開辦醫(yī)療機構(gòu)的”可以構(gòu)成非法行醫(yī)罪。但是,2016年最高人民法院對此司法解釋進行了修改,取消了這個規(guī)定。即便醫(yī)療機構(gòu)沒有執(zhí)業(yè)許可證,但接診的大夫?qū)儆卺t(yī)生,由于不可能危及民眾的身體健康,故不應(yīng)該構(gòu)成非法行醫(yī)罪。同時,即便沒有醫(yī)生執(zhí)照的家庭接生員實施家庭接生行為,也因沒有危及民眾的身體健康,沒有侵犯法益,所以不構(gòu)成犯罪。

         

          3、刑法雖威嚴,但也有其固有的溫度:

          長寧區(qū)刑事犯罪律師認為法律不外乎天理人情,如果一種行為進行行政處罰就已經(jīng)足夠,何必要再貼上犯罪的標(biāo)簽?zāi)??因此,對?/span>劉某&等人,適用刑法第13條的“情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪”可能更加合適。。回到文章開頭所說的案例,即便認為劉某&等人的行為違反了《禁毒法》,侵犯了國家對毒品的管理秩序,具有行政不法。但在認定犯罪時,還需要進一步判斷它是否危及普羅大眾的身體或生命安全?是在救命還是害命呢?這個問題,并不需要太多專業(yè)知識,常情常感就可以回答。作為刑法學(xué)者,我們的研究具有一定的悖論性。我們研究犯罪,不是希望犯罪越來越多,而是希望犯罪越來越少,囹圄空虛是刑法學(xué)者的最大追求。因此,必須警惕刑法肥大的重刑主義傾向,這種重刑主義動輒用使用刑法治理社會矛盾,對刑罰的適用缺乏應(yīng)有的節(jié)制,忽視了刑法在法律階梯中的最后性??傊?,刑法是最后法、補充法,不到萬不得已不應(yīng)輕易動用。刑法雖威嚴,但也有其固有的溫度。    上海長寧區(qū)刑事律師事務(wù)所

         

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